張志成:關(guān)于美國專利制度“先發(fā)明”原則的評論
發(fā)布時間:2020-06-20 來源: 感恩親情 點擊:
美國是西方發(fā)達國家中至今還在其專利法中堅持實行“先發(fā)明”制度的唯一國家。
近年來,在國際專利協(xié)調(diào)問題上,美國一直站在專利法國際協(xié)調(diào)、甚至建立統(tǒng)一專利審批制度的立場上。而從專利法的國際協(xié)調(diào)角度來看,“先發(fā)明”制度完全是美國獨特的制度,在國際上并沒有市場。在這一點上,美國堅持“先發(fā)明”制度似乎與其國際協(xié)調(diào)的政治目標不盡一致。而且,一般來講,“先發(fā)明”制度增加了專利申請的費用,同時也延長了專利授權(quán)的期限。那么,美國究竟為什么堅持這一制度呢?
一、不同意見
美國國內(nèi)對于“先發(fā)明”制度存在的必要性也是存在疑問的。例如,Toshiko Takenaka 認為,盡管美國在法律制度上采用的是“先發(fā)明”制度,而實際上超過99%的申請案是在“先申請”制度下審查授權(quán)的,因此,美國在實踐上實行的也是“先申請”制度。而相比來說,其他國家實行的“先申請”制度更為簡單明了。同時,由于小發(fā)明的申請人更難提供在先發(fā)明的足夠證據(jù),因此,“先發(fā)明”制度不利于那些申請簡單發(fā)明的小發(fā)明人。還有,由于這一制度的存在,也耽誤了專利審查的時間,造成了審查周期的延遲。由于保持了自己技術(shù)秘密的發(fā)明人在這一制度下可以威脅專利權(quán)人的權(quán)利,這一制度也有專利權(quán)不確定的缺陷。最后,從國際協(xié)調(diào)上看,美國一國堅持“先發(fā)明”制度也與國際協(xié)調(diào)的政治要求不相符合。目前歐洲和日本這兩個大局都實行的是先申請制度。1
二、支持這一制度的理由
相比而言,更多的美國司法界人士是支持這一制度的。美國前專利局局長唐納德W 本納 (Donald W Banner)認為,實行先發(fā)明制度主要有以下幾點好處。一是可以保證發(fā)明人有一年的“寬限期”(grace period),從而保護發(fā)明人在一年的時間里能夠避免公諸于眾的不利影響,同時也可以給發(fā)明人在這一期限內(nèi)考慮是否申請或著出售其發(fā)明的權(quán)利,從而提高了專利的“效率”;
二是可以保證在后申請人“宣誓在先”(swear behind)的權(quán)利,而這一權(quán)利已經(jīng)是一種廣為美國發(fā)明人所習慣、接受的權(quán)利;
三是,拋棄了先發(fā)明原則必然導致發(fā)明人在產(chǎn)生了發(fā)明設(shè)想時就要申請專利(filing on conception),從而使很多發(fā)明人進行無效率的申請,既使他們喪失了評估發(fā)明商業(yè)價值的機會,也提高了尤其是中小發(fā)明人的獲得專利的費用。2 他還指出,另外,在絕對新穎性的原則下,也就是在“先申請”制度下,美國的專利審查員在審查專利案時,可能根本無從知曉破壞美國專利新穎性的外國申請。美國專利的確定性還會被即便是未印刷的知識、在外國使用和銷售的產(chǎn)品所破壞。他由此夸張地提出,有關(guān)專利的訴訟費用將會大量增加。
針對先發(fā)明原則下對于“新穎性”之訴的不同意見,他提出,事實上,只有千分之一的專利進行了新穎性訴訟,其中只有80%最終通過復審委員會(Board)進行了裁決。而其中,又只有41%的決定有利于在后申請一方。因此,
沒有必要為了節(jié)省這么小的訴訟代價而另搞一套以擴大公知公用技術(shù)為代價的體系。
反對先申請制度的另一個焦點集中在對小發(fā)明人的保護上。他認為,大企業(yè)并不依賴專利戰(zhàn)略。他引用了前聯(lián)邦巡回上訴法院主審法官豪威•馬凱(Howard Markey)的觀點。馬凱法官認為,許多大公司并不需要專利制度。他們可能也要專利,但只是當作保護性措施,是為了對抗那些可能發(fā)明某些公眾需要的東西并且獲得專利,從而使大公司被迫與其談判的小公司,而不是將專利用到生產(chǎn)線上。大公司更愿意在規(guī)模、服務(wù)、數(shù)量、財政支持和促銷方面進行競爭,而不是專利方面。3托馬斯 史密斯也認為,先發(fā)明制度最大限度地保護了中小發(fā)明人的利益。
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三、評論
美國先發(fā)明制度的主要法律依據(jù)是專利法102條b款。該款規(guī)定,“(除非)在美國申請專利的申請日前一年前,該發(fā)明已經(jīng)在本(美)國或者外國有過同樣的專利或者在印刷的出版物上公開(described),或者在本(美)國公開銷售過或者已為公眾使用,(發(fā)明人都應(yīng)該被授予專利權(quán)。)” 從這一條的規(guī)定可以看出,美國專利的新穎性和創(chuàng)造性標準實質(zhì)上是相對的。也就是說,“在(“先發(fā)明”)制度下,一個外國的申請不能影響一個美國申請(的新穎性和創(chuàng)造性),除非并且只到該申請人以英語在相應(yīng)的美國專利申請日之前申請了美國專利。5
由此,如果美國放棄了“先發(fā)明”制度,一方面,美國專利的新穎性就會成為絕對的,相對于美國專利的“在先技術(shù)”就會大量增加,而由于外國相應(yīng)專利即便是只早一天申請,也會破壞美國專利的新穎性,這就可能會嚴重破壞“許多美國專利合法性并且降低所有專利的可靠性”。筆者以為,盡管從某種角度上講,這一條的規(guī)定反映了美國專利制度對于專利權(quán)利確定性的追求,但從國際專利法律協(xié)調(diào)的角度看,這一原則的實質(zhì)是通過縮小美國專利審查的“在先技術(shù)”范圍,從專利制度角度盡最大可能保護了美國技術(shù)在美國市場上的壟斷地位。同時,也促使外國申請人早日以英語申請美國專利,盡快在美國以英語公開其技術(shù)。
而小發(fā)明人保護的問題則是司法實踐中產(chǎn)生的具體問題。從立法形式上來看,根本無法確定該條對于小發(fā)明人有什么特殊的保護。應(yīng)該說,“先發(fā)明”制度對于小發(fā)明人都是有利有弊的,這一制度對于大公司和小公司的保護沒有實質(zhì)上的差別。盡管一年的“寬限期”可能給小發(fā)明人帶來利益,但司法實踐中的舉證等問題也可能給他們帶來麻煩。世界各國的實踐也沒有表明“先申請”原則就不利于中小企業(yè)的申請。
總之,“先發(fā)明”制度的實質(zhì)恰如唐納德W 本納所說的那樣,關(guān)鍵不在于節(jié)省訴訟費用,而在于新穎性對比文件的范圍。
那么,美國堅持“先發(fā)明”原則的基礎(chǔ)是什么?其立法的考慮必然反映其社會的要求。從這一角度看,筆者以為,美國堅持這一原則的背景在于以下幾個方面。一是英美法的傳統(tǒng)法哲學觀念的支配。盡管美國的憲法草創(chuàng)者托馬斯•杰弗遜否定了知識產(chǎn)權(quán)是人的自然權(quán)利的哲學,而僅僅把其作為促進社會福利和財富增長的一種工具性的手段,6但是,不可否認,勞動產(chǎn)生權(quán)利的觀念在美國法的哲學中仍然起著重要的作用。在這種哲學的影響下,先發(fā)明者擁有權(quán)利具有最大的合理性。其次,如前所述,是保護本國利益的需要。專利法102條b的實質(zhì)是給了美國發(fā)明人一個一年的寬限期,按照Case and Materials on Patent Law一書的說法,就是“有時可能起到保護本國發(fā)明者利益的作用!7
同時,這樣的設(shè)計,既避免了外國人在其本國專利到期的情況下,還能享有美國專利,又使外國人盡快到美國以英語申請專利,最大限度地促進專利技術(shù)在美國以英語公開。最后,也是最重要的基礎(chǔ)是美國科技發(fā)展以及司法資源的現(xiàn)狀。這兩者決定了美國不會放棄“先發(fā)明”原則。圍繞著“先發(fā)明”原則,美國法院創(chuàng)造出了一系列的概念來在訴訟程序中證明“先發(fā)明”。這必然造成訴訟成本的上升。但正如本納指出的那樣,“沒有必要為了節(jié)省這么小的訴訟代價而另搞一套以擴大公知公用技術(shù)為代價的體系!币簿褪钦f,對于美國司法界來講,綜合考慮,這樣的訴訟成本是值得的,它縮小了“公知技術(shù)”的范圍,保護了自己的市場。從社會發(fā)展的現(xiàn)實來看,美國科技研究發(fā)展的實力居于世界領(lǐng)先地位。其科研的深入程度和廣泛程度是發(fā)展中國家甚至多數(shù)發(fā)達國家難望項背的。當然,盡管如此,其本國的科研單位也不可能就所有的課題衍生部分進行深入研究,也不可能全部申請專利。但是,一旦這些科研單位發(fā)現(xiàn)有外國申請人申請了美國專利,那么,一方面,由于專利申請這一行為本身就證明了該發(fā)明的市場前景,美國國內(nèi)發(fā)明人也就不再需要對其進行“衡量”,而可以直接利用一年的“寬限期”申請同樣的專利并且獲得專利權(quán),另一方面,由于美國的科研具有點多面寬的特點,他們往往可以較為從容地利用美國法院創(chuàng)造的一套概念體系,證明自己是在先發(fā)明人,從而贏得專利權(quán)。
針對這一現(xiàn)狀,可以認為,盡管美國專利局關(guān)于專利國際協(xié)調(diào)的立場不會變,這一立場決定于其追求“國際專利”的根本利益 8,但是,美國也不會輕易放棄“先發(fā)明”的原則。
基于以上認識,筆者以為,中國在與美國進行的國際協(xié)調(diào)和談判的過程中促使美國放棄先發(fā)明原則,符合我國以及廣大發(fā)展中國家的整體利益。美國堅持這一制度的理論基礎(chǔ)的弱點在于其宣稱的對于中小發(fā)明人的保護,因此,從這一角度出發(fā),拿出確實的證據(jù)證明“先申請”制度的優(yōu)點或者兩種制度的優(yōu)缺點比較是可行的。在國際協(xié)調(diào)不可避免的前提下,參考美國專利法的做法,我們也可以采取相應(yīng)的立場以保護我國發(fā)明人的利益。例如,在專利對比文獻的語言上,美國的判例就作出了限制。我國是否也可以考慮從某種角度出發(fā),在“絕對性”原則的基礎(chǔ)上,充分利用專利的“地域性”原則,進行某種程度的限制,從而能促進外國以中文公布其發(fā)明,也盡最大可能保護我國技術(shù)壟斷我國的市場。
【注釋】
1Patent Harmonization: Comments on Issues Posted by the USPTO; CASRIP Newsletter. Spring/Summer 2001,pp7-8
2 What will happen if the United States adopts a first to file system? What do we get and what do we lose with patent harmonization? Dec 14,2001 University of California, Boalt Hall School of Law, Berkeley.
3 See footnote No 2
4 面向21世紀知識產(chǎn)權(quán)保護制度國際研討會,1998年10月28—30,北京,“關(guān)于協(xié)調(diào)的評論”。
5同注3。
6 See Walter Hamilton, Investigation of Concentration of Economic Power: Patents and Free Enterprise 21(TNEC Monograph No.31)(GPO,1941)(quoting Thomas Jefferson)Martin J. Adelman, Case and Materials on Patent Law, pp34,WestGroup.
7 Martin J. Adelman, Case and Materials on Patent Law, pp300, WestGroup.
8筆者曾就這一問題有文討論,見專利局編《審查業(yè)務(wù)通訊》,2001年第3期。
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